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LA DONACION EN DERECHO ROMANO

Concepto:la donación en el derecho romano no es más que un acto de atribución patrimonial
lucrativo que hace una persona llamada donante a otra llamada donatario. En el derecho romano
clásico so consideraba como el pacto que consistía en el traslado de la propiedad hecho a título de
dadiva. Desde entonces la donación suponía la disminución del patrimonio del donante y así
aumentando el patrimonio del donatario, sin haber cumpla, o contra prestación que dar, debía haber
una cosa que dar ,un contrato consensual, que no fuera mayor de determinada cantidad, y se podía
revocar por ingratuidad del donatario. Generalmente también se entiende como la donación de la
dote de la mujer por razón de matrimonio.

                       La donación debía reunir los siguientes requisitos:

1.- Empobrecimiento del donante; esto es, que en virtud de la donación se opere una disminución en
su patrimonio.

2.- Consecuentemente enriquecimiento del donatario.

3.- Que el donante obrara con animus donandi; es decir, que tuviera realmente la intención de
realizar un acto de liberalidad.

4.- Consentimiento del donatario, excepto en el caso del pago hecho por el donante a un acreedor
del donatario.

La donación se podía hacer mediante entrega o promesa y por medio del perdón que de una deuda
le hacía el donante al donatario.

La donación, al ser un negocio bilateral, no podía en principio ser revocada; es decir, cancelada
unilateralmente por el donante; sin embargo, se admitieron algunos casos de revocación:

a.                       Poringratitud                         del                         donatario.
b.     Cuando      el     donatario      no      cumpliera       con     el      modo       señalado.
c. Tratándose de donaciones entre patronos y libertos, cuando le nacía un hijo al patrono.

                                       Características son:

 Empobrecimiento del donante
 Consecuente enriquecimiento del donatario
 Que el donante obrara con anumus donandi; realmente la intención es un acto de libertad.
 Consentimiento del donatario.
 En un contrato traslatativo de dominio
 Es gratuito siendo esta la característica más importante, ya que el donante no recibe
  contraprestación alguna.
 Recae sobre alguna parte la totalidad de los bienes presentes del donante, ya que la donación no
  puede comprender la totalidad de los bienes si el donante no reserva en propiedad o en
  usufructo lo necesario para vivir según sus circunstancias.
 Siempre recae sobre los bienes presente y no los futuros
 El donatario debe aceptar dicha transmisión en vida del donante
 Se requiere de la voluntad de ambas partes

                    CLASES DE DONACION DEL DERECHO ROMANO

1) DONACIONMORTIS CAUSA: permitía hacer atribuciones particulares sin hacer testamento,
singularidad relevante habida cuenta de que el sistema del ius civile no permitía inicialmente que el
testamento contuviera tales disposiciones, aseguraba la ejecución de la última voluntad del donante,
que permanecía independiente del capricho del heredero, y posibilitaba, en los momentos de
peligro, la supresión de las formalidades rigurosas de los testamentos. Todo ello unido a que
permitía disponer al donante de una cuota de sus bienes superior a la disponible por testamento y, lo
más importante, que no obligaba a despojarse irrevocablemente de la cosa, pues la donación mortis
causa era revocable por naturaleza, hizo que en Roma esta liberalidad alcanzara un notable
desarrollo. Se decía que estas donaciones convenían al carácter ahorrador, egoísta y al mismo
tiempo vanidoso de los romanos

2) DONACION INTERVIVOS: en el derecho romano era la donación que se hacia sin pensar en
la muerte y esta era una mera, absoluta y verdadera donación propiamente dicha. La persona se
desprendía irrevocablemente de la cosa en provecho de otra.

3) DONACION ENTRE CONYUGUES: en el derecho romano la propter nuptias era la donación
que el padre del esposo hace a la esposa para la aseguración de la dote, y como si tuviera por causa
la aportación proporcional a la dote

4) LA DOTE: la donación que en nombre de la mujer se hace al marido para sobrellevar las cargas
del matrimonio

                         LOS LEGADOS EN EL DRECHO ROMANO

CONCEPTO:el legado era un caso de sucesión singular, se trata de cosas o derechos determinados,
una disposición mortis cusa contenido en un testamento o codicilo confirmado y siempre con carga
al heredero. El legado son sucesiones a título particular es decir el legado es un traspaso de derecho
singular pero siempre con carga al heredero.

                     CLASES DE LEGADOS DEL DERECHO ROMANO

Según laforma empleada por el testador, hay cuatro formas de legado

  LEGADO PER VINDICATIONEM: En este caso, el testador concedía directamente al legatario
la propiedad quiritaria sobre un determinado bien, con tal que reuniera las condiciones siguientes:

 Que perteneciera al testador en el momento de hacer su testamento.
 Que perteneciera, además, al testador en el momento de abrirse la sucesión.
 Que el testador tuviera sobre él la propiedad quiritaria en aquellos dos momentos.

La regla de que el objeto del legado per vindicationem debía encontrarse todavía en el patrimonio
del difunto cuando se abriera la sucesión, se suavizó respecto de bienes genéricos, en cuyo caso
bastaba que bienes del mismo género y de la misma calidad se encontraran en poder del testador
cuando éste muriera. Mediante este legado, caracterizado por la fórmula do lego, el legatario recibía
un heredero real sobre el objeto en cuestión y podía ejercitar la reinvidicatio, acción real quiritaria
que ya conocemos.

 LEGADO PER DAMNATIONEM: este legado tenía un campo de aplicación mucho más amplio
que el anterior. Podía referirse a objetos que nunca estuvieron en el patrimonio del testador o sobre
los cuales el testador tuviera sólo la propiedad bonitaria. Si el objeto legado no se encontraba entre
los bienes de la sucesión, el heredero tenía el deber de adquirirlo, y , en caso de imposibilidad de
hacer esta adquisición, debía entregar al legatario su valor pecuniario.En caso de un legado respecto
de un objeto que no pertenezca al testador, ellegatario tenía la obligación de comprobar que el
testador sabía que el objetoera ajeno; y, si el legado refería a una cosa que el momento de hacerse
eltestamento pertenecía al testador, pero que más tarde había sido vendida por éste, tal venta
equivalía a una renovación del legado.

LEGADO PER PRAECEPTIONEM:Es el legado por el cual el testador autorizaba a uno de sus
herederos para tomar, antes de la partición, un bien determinado de la sucesión.

Se parecía al vindicatario, pero era, a la vez, más amplio y más restringido:

 Más amplio, porque podía tener por objeto un bien sobre el que el testador no tuviera más que
  la propiedad bonitaria.
 Más restringido, pues el legatario debía permanecer al grupo de los herederos. Antes de la
  división de la herencia ,el legatario tenía el derecho de tomar determinado objete perteneciente
  a la sucesión. Su derecho estaba amparado por una acción real.

LEGADO SINENDI MODO:Es un legado por el cual el testador ordenaba a su heredero que
dejara que el legatario tomara determinado objeto

                           SUJETO Y OBJETOS DE LOS LEGADOS:

En el legado intervienen tres sujetos: el testador o el que lega, el heredero o gravado, y el legatario o
beneficiado con el legado. En el derecho clásico, el que lega es el que hace el testamento., el
derecho justinianeo el legado puede hacerse también en un codicilo, como consecuencia de su
equiparación al fideicomiso. Legatario es el que resulta beneficiado con el legado. En el caso de
legado indirecto, el legatario puede ser una persona distinta del mencionado por el disponente. Por
ejemplo, si se encarga al heredero que pague la contribución por Ticio el legado se hace a favor de
ticio y no del recaudador de contribuciones, aunque este se mencione formalmente. Gravado con el
legado es el que adquiere una herencia que resulta disminuida con esta carga. Las fuentes tienden a
considerar el legado como una carga objetiva de la herencia más que como un gravamen sobre
personas determinadas el derecho justinianeo, gravado puede ser tanto el heredero testamentario
como legitimo y cualquier persona que adquiere mortis causa. Objeto de legado puede ser cualquier
cosa, tanto cosas corporales como incorporales o derechos. El legado puede consistir en creación de
derechos a favor del legatario o en modificación o extinción de relaciones ya existentes.

Los legados pueden cumplir finalidades especiales para atender las necesidades de la casa y de la
familia. Se trataba, sobre todo, de disposiciones a favor dela mujer y de las hijas que seguían
vinculadas a la familia a la muerte del testador era practica usual instituir herederos a los hijos
varones y beneficiar a la mujer, a las hijas y a otros parientes, con los siguientes legados:
1. De usufructo, incluso de usufructo universal, o sobre todo los bienes de la herencia.
    2. De peculio o de bienes que se legan a los hijos o a los esclavos., se trataba de bienes que el
       legatario venía ya usando y que se legaban e la forma del legado preceptor.
    3. De servicios de un esclavo.
    4. De los objetos que formaban parte del ajuar de la mujer o las cosas que el marido le había
       destinado durante el matrimonio.



                                ADQUISICION DE EL LEGADO:

Si el heredero no adquiría la herencia el legatario no podía hacer suyo legado hasta que el heredero
recibiera la herencia. Esto se hacía en función de evitar el riesgo que el legatario muriese antes de
la aceptación del heredero voluntario. los juristas entendieron que, desde el momento de la muerte
del testador o de la apertura del testamento, el legatario adquiere una expectativa, trasmisible a los
herederos.

                          LIMITACIONES LEGALES DEL LEGADO:

Antiguamente era lícito agotar todo el patrimonio con los legados y lasmanumisiones, y dejar al
heredero tan sólo el vacío nombre de tal; así parecíapermitirlo la ley de las XII tablas, por la que
establecía que tenía valor todadisposición sobre el propio patrimonio hecha en el testamento. Estas
eran las palabras de la ley: “tenga valor de derecho todo legado del propio patrimonio.A
consecuencia de esto, muchas veces se moría sin testamento, porque losherederos que habían sido
instituidos se abstenían de aceptar la herencia;para esto se promulgo la ley furia, en la cual se
prohibía que, excepto ciertaspersonas, los legatarios a causa de muerte recibieran mas de mil ases.
Pero nose consiguió lo que se quería, porque el que tenía un patrimonio, por ejemplo,de cinco mil
ases, podía consumir todo su patrimonio

Legatarios a causa de muerte recibieran mas que los herederos. Por eso sepromulgo después la ley
voconia, la cual se prohibía a los legatarios a causa demuerte recibieran más que Los herederos.
Con esta ley parecía que los herederos tendrían siempre algo, pero, en realidad, existía el mismo
defecto de antes, pues el testador, distribuyendo el patrimonio entre un gran número delegatarios,
podía dejar tan reducida la porción del heredero que tan mínimo beneficio no le compensara el peso
de las cargas de la herencia; entonces se promulgó la ley falcidia, en virtud de la cual el testador no
puede legar mas De 3/4partes de la herencia, de modo que forzosamente el heredero tiene 1/4parte.
INVALIDEZ DE LOS LEGADOS

La invalidez inicia cuando los requisitos esénciales que exigen en el negocios están incompleto
jurídicamente en el momento de la confección del testamento, como lo dispone una regla de caton,
regula catoniana. El legado originariamente valido puede quedar sin efectos por motivos acaecidos
con posterioridad a su otorgamiento: cuando el legatario muera o llegue a ser incapaz antes del
momento en el que el derecho al legado se consideraba adquirido y podía transmitirse ;que no haya
en la herencia activos suficientes para pagar los legados;que se invalide el testamento en que el
legado esta contenido; por la revocación del legado por voluntad expresa a tacita del que lo otorgo;
por la transformación de un legado anterior en otro en el que se cambia alguno de los elementos
anteriores. De la libertad que deban las doce tablas para otorgar legados podían resultar la
absorción de la herencia por estos y que el heredero llegara a ser nominal, por lo que se negaría a
aceptarla y en consecuencia el testamento seria inválido e igual los legados.



                      LOS FIDEICOMISOS DEL DERECHO ROMANO

Figura que permite al testador otorgar la herencia o parte de ella a una persona que no posee la
factiotestamenti. De esta manera se deja el bien a un heredero llamado fiduciario para que lo
entregue al beneficiario que se llama fideicomisario. Encargo que daba una persona a otra para ser
cumplido después de su muerte. Acto por el cual una persona (disponente) encarga a otra
(fiduciario) la trasmisión de toda su herencia, de una cuota parte de ella o de un bien determinado
de la misma a una tercera persona (fideicomisario).

Fideicomiso herencia:

 Fideicomiso de herencia o universal : transmitir toda la herencia o parte de ella a un tercero,
  quedando ligado el título de heredero al instituido como tal.
 Fideicomiso de familia: el testador encarga a su heredero fiduciario que conserve la herencia
  durante su vida, y a su muerte, la transmitía a personas pertenecientes a su familia.
 Fideicomiso de residuo : el testador encarga a su heredero fiduciario que al tiempo de su
  fallecimiento restituya a un tercero lo que quedase de la herencia.
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

  MINISTERIO DEL PODER SUPERIOR UNIVERSITARIO PARA LA EDUCACION

        UNIVERSIDAD FERMIN TORO BARQUISIMETO CEDE UJANO

                          ESTADO - LARA




TEMAS 15 Y 16 DERECHO ROMANO (2)




                                                           ALUMNO:

                                                    JESUS A. PEREZ P.

                                                          C.I 20669230
INTRODUCCION

La presente investigación tiene como finalidad dar a conocer el contenido
referente a la donación y el legadoen la época romana, en el cual se estará
dandi un resumen de cada uno de los elementos que lo integran como lo son:
concepto de donación, sus características,así como su clasificación; del mismo
modo dentro de la temática del legado se estará presentando puntos referentes
a definición del legado, tipos, sujetos y objetos entre otros aspectos
considerados relevantes para su estudio.

La importancia de este estudio se basa en que cada estudiante, de esta carrera
para llegar a ser profesionales con excelente desempeño debe tener
conocimientos de estos temas; y de esta manera platearse una solución factible
en un caso determinado.
Bibliografía


.

, GARCIAS GARRIDO MANUEL. Derecho privado romano, editorial
dykynson, Madrid;1998

www.wikipedia.com

“derecho romano” savino ventura silva

“derecho romano” Eugene petit
Conclusión

Del trabajo de investigación realizado se concluye lo siguiente:

La donación es un acto lucrativo de atribución patrimonial de una persona a
otra, cuya características más importantes es ser gratuito ya que , no se recibe
por donación contraprestación alguna; de la misma manera se obtiene
conocimiento de las clases de donación entre los que se nombran donación
mortis causa, donación entre vivos, donación entre conyugues.

Del mismo modo dentro del tema relacionado al legado se puede conocer que
estos son sucesiones a título particular, es decir traspaso se derechos regulares
pero siempre con cargas al heredero; aunque existiendo de esta una defunción
más clásica como; especie de donación dejada por difunto a un heredero. En
relación a lo anterior también se pudo conocer las clases de legados entre las
que se nombran legado per vindicationem, per damnationem, per
praeceptione, y sinendi modo. Del sujeto del legado se estudiaran tres
llamados testador o el que lega, el heredero o gravado y el legatario o
beneficiario.

La importancia del estudio de este contenido amplio se encuentra enmarcada
dentro del programa académico del derecho romano, el cual lleva a formar el
perfil académico del estudiante.

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La donación en el derecho romano

  • 1. LA DONACION EN DERECHO ROMANO Concepto:la donación en el derecho romano no es más que un acto de atribución patrimonial lucrativo que hace una persona llamada donante a otra llamada donatario. En el derecho romano clásico so consideraba como el pacto que consistía en el traslado de la propiedad hecho a título de dadiva. Desde entonces la donación suponía la disminución del patrimonio del donante y así aumentando el patrimonio del donatario, sin haber cumpla, o contra prestación que dar, debía haber una cosa que dar ,un contrato consensual, que no fuera mayor de determinada cantidad, y se podía revocar por ingratuidad del donatario. Generalmente también se entiende como la donación de la dote de la mujer por razón de matrimonio. La donación debía reunir los siguientes requisitos: 1.- Empobrecimiento del donante; esto es, que en virtud de la donación se opere una disminución en su patrimonio. 2.- Consecuentemente enriquecimiento del donatario. 3.- Que el donante obrara con animus donandi; es decir, que tuviera realmente la intención de realizar un acto de liberalidad. 4.- Consentimiento del donatario, excepto en el caso del pago hecho por el donante a un acreedor del donatario. La donación se podía hacer mediante entrega o promesa y por medio del perdón que de una deuda le hacía el donante al donatario. La donación, al ser un negocio bilateral, no podía en principio ser revocada; es decir, cancelada unilateralmente por el donante; sin embargo, se admitieron algunos casos de revocación: a. Poringratitud del donatario. b. Cuando el donatario no cumpliera con el modo señalado. c. Tratándose de donaciones entre patronos y libertos, cuando le nacía un hijo al patrono. Características son:  Empobrecimiento del donante  Consecuente enriquecimiento del donatario  Que el donante obrara con anumus donandi; realmente la intención es un acto de libertad.  Consentimiento del donatario.  En un contrato traslatativo de dominio  Es gratuito siendo esta la característica más importante, ya que el donante no recibe contraprestación alguna.  Recae sobre alguna parte la totalidad de los bienes presentes del donante, ya que la donación no puede comprender la totalidad de los bienes si el donante no reserva en propiedad o en usufructo lo necesario para vivir según sus circunstancias.  Siempre recae sobre los bienes presente y no los futuros  El donatario debe aceptar dicha transmisión en vida del donante
  • 2.  Se requiere de la voluntad de ambas partes CLASES DE DONACION DEL DERECHO ROMANO 1) DONACIONMORTIS CAUSA: permitía hacer atribuciones particulares sin hacer testamento, singularidad relevante habida cuenta de que el sistema del ius civile no permitía inicialmente que el testamento contuviera tales disposiciones, aseguraba la ejecución de la última voluntad del donante, que permanecía independiente del capricho del heredero, y posibilitaba, en los momentos de peligro, la supresión de las formalidades rigurosas de los testamentos. Todo ello unido a que permitía disponer al donante de una cuota de sus bienes superior a la disponible por testamento y, lo más importante, que no obligaba a despojarse irrevocablemente de la cosa, pues la donación mortis causa era revocable por naturaleza, hizo que en Roma esta liberalidad alcanzara un notable desarrollo. Se decía que estas donaciones convenían al carácter ahorrador, egoísta y al mismo tiempo vanidoso de los romanos 2) DONACION INTERVIVOS: en el derecho romano era la donación que se hacia sin pensar en la muerte y esta era una mera, absoluta y verdadera donación propiamente dicha. La persona se desprendía irrevocablemente de la cosa en provecho de otra. 3) DONACION ENTRE CONYUGUES: en el derecho romano la propter nuptias era la donación que el padre del esposo hace a la esposa para la aseguración de la dote, y como si tuviera por causa la aportación proporcional a la dote 4) LA DOTE: la donación que en nombre de la mujer se hace al marido para sobrellevar las cargas del matrimonio LOS LEGADOS EN EL DRECHO ROMANO CONCEPTO:el legado era un caso de sucesión singular, se trata de cosas o derechos determinados, una disposición mortis cusa contenido en un testamento o codicilo confirmado y siempre con carga al heredero. El legado son sucesiones a título particular es decir el legado es un traspaso de derecho singular pero siempre con carga al heredero. CLASES DE LEGADOS DEL DERECHO ROMANO Según laforma empleada por el testador, hay cuatro formas de legado LEGADO PER VINDICATIONEM: En este caso, el testador concedía directamente al legatario la propiedad quiritaria sobre un determinado bien, con tal que reuniera las condiciones siguientes:  Que perteneciera al testador en el momento de hacer su testamento.  Que perteneciera, además, al testador en el momento de abrirse la sucesión.  Que el testador tuviera sobre él la propiedad quiritaria en aquellos dos momentos. La regla de que el objeto del legado per vindicationem debía encontrarse todavía en el patrimonio del difunto cuando se abriera la sucesión, se suavizó respecto de bienes genéricos, en cuyo caso bastaba que bienes del mismo género y de la misma calidad se encontraran en poder del testador cuando éste muriera. Mediante este legado, caracterizado por la fórmula do lego, el legatario recibía
  • 3. un heredero real sobre el objeto en cuestión y podía ejercitar la reinvidicatio, acción real quiritaria que ya conocemos. LEGADO PER DAMNATIONEM: este legado tenía un campo de aplicación mucho más amplio que el anterior. Podía referirse a objetos que nunca estuvieron en el patrimonio del testador o sobre los cuales el testador tuviera sólo la propiedad bonitaria. Si el objeto legado no se encontraba entre los bienes de la sucesión, el heredero tenía el deber de adquirirlo, y , en caso de imposibilidad de hacer esta adquisición, debía entregar al legatario su valor pecuniario.En caso de un legado respecto de un objeto que no pertenezca al testador, ellegatario tenía la obligación de comprobar que el testador sabía que el objetoera ajeno; y, si el legado refería a una cosa que el momento de hacerse eltestamento pertenecía al testador, pero que más tarde había sido vendida por éste, tal venta equivalía a una renovación del legado. LEGADO PER PRAECEPTIONEM:Es el legado por el cual el testador autorizaba a uno de sus herederos para tomar, antes de la partición, un bien determinado de la sucesión. Se parecía al vindicatario, pero era, a la vez, más amplio y más restringido:  Más amplio, porque podía tener por objeto un bien sobre el que el testador no tuviera más que la propiedad bonitaria.  Más restringido, pues el legatario debía permanecer al grupo de los herederos. Antes de la división de la herencia ,el legatario tenía el derecho de tomar determinado objete perteneciente a la sucesión. Su derecho estaba amparado por una acción real. LEGADO SINENDI MODO:Es un legado por el cual el testador ordenaba a su heredero que dejara que el legatario tomara determinado objeto SUJETO Y OBJETOS DE LOS LEGADOS: En el legado intervienen tres sujetos: el testador o el que lega, el heredero o gravado, y el legatario o beneficiado con el legado. En el derecho clásico, el que lega es el que hace el testamento., el derecho justinianeo el legado puede hacerse también en un codicilo, como consecuencia de su equiparación al fideicomiso. Legatario es el que resulta beneficiado con el legado. En el caso de legado indirecto, el legatario puede ser una persona distinta del mencionado por el disponente. Por ejemplo, si se encarga al heredero que pague la contribución por Ticio el legado se hace a favor de ticio y no del recaudador de contribuciones, aunque este se mencione formalmente. Gravado con el legado es el que adquiere una herencia que resulta disminuida con esta carga. Las fuentes tienden a considerar el legado como una carga objetiva de la herencia más que como un gravamen sobre personas determinadas el derecho justinianeo, gravado puede ser tanto el heredero testamentario como legitimo y cualquier persona que adquiere mortis causa. Objeto de legado puede ser cualquier cosa, tanto cosas corporales como incorporales o derechos. El legado puede consistir en creación de derechos a favor del legatario o en modificación o extinción de relaciones ya existentes. Los legados pueden cumplir finalidades especiales para atender las necesidades de la casa y de la familia. Se trataba, sobre todo, de disposiciones a favor dela mujer y de las hijas que seguían vinculadas a la familia a la muerte del testador era practica usual instituir herederos a los hijos varones y beneficiar a la mujer, a las hijas y a otros parientes, con los siguientes legados:
  • 4. 1. De usufructo, incluso de usufructo universal, o sobre todo los bienes de la herencia. 2. De peculio o de bienes que se legan a los hijos o a los esclavos., se trataba de bienes que el legatario venía ya usando y que se legaban e la forma del legado preceptor. 3. De servicios de un esclavo. 4. De los objetos que formaban parte del ajuar de la mujer o las cosas que el marido le había destinado durante el matrimonio. ADQUISICION DE EL LEGADO: Si el heredero no adquiría la herencia el legatario no podía hacer suyo legado hasta que el heredero recibiera la herencia. Esto se hacía en función de evitar el riesgo que el legatario muriese antes de la aceptación del heredero voluntario. los juristas entendieron que, desde el momento de la muerte del testador o de la apertura del testamento, el legatario adquiere una expectativa, trasmisible a los herederos. LIMITACIONES LEGALES DEL LEGADO: Antiguamente era lícito agotar todo el patrimonio con los legados y lasmanumisiones, y dejar al heredero tan sólo el vacío nombre de tal; así parecíapermitirlo la ley de las XII tablas, por la que establecía que tenía valor todadisposición sobre el propio patrimonio hecha en el testamento. Estas eran las palabras de la ley: “tenga valor de derecho todo legado del propio patrimonio.A consecuencia de esto, muchas veces se moría sin testamento, porque losherederos que habían sido instituidos se abstenían de aceptar la herencia;para esto se promulgo la ley furia, en la cual se prohibía que, excepto ciertaspersonas, los legatarios a causa de muerte recibieran mas de mil ases. Pero nose consiguió lo que se quería, porque el que tenía un patrimonio, por ejemplo,de cinco mil ases, podía consumir todo su patrimonio Legatarios a causa de muerte recibieran mas que los herederos. Por eso sepromulgo después la ley voconia, la cual se prohibía a los legatarios a causa demuerte recibieran más que Los herederos. Con esta ley parecía que los herederos tendrían siempre algo, pero, en realidad, existía el mismo defecto de antes, pues el testador, distribuyendo el patrimonio entre un gran número delegatarios, podía dejar tan reducida la porción del heredero que tan mínimo beneficio no le compensara el peso de las cargas de la herencia; entonces se promulgó la ley falcidia, en virtud de la cual el testador no puede legar mas De 3/4partes de la herencia, de modo que forzosamente el heredero tiene 1/4parte.
  • 5. INVALIDEZ DE LOS LEGADOS La invalidez inicia cuando los requisitos esénciales que exigen en el negocios están incompleto jurídicamente en el momento de la confección del testamento, como lo dispone una regla de caton, regula catoniana. El legado originariamente valido puede quedar sin efectos por motivos acaecidos con posterioridad a su otorgamiento: cuando el legatario muera o llegue a ser incapaz antes del momento en el que el derecho al legado se consideraba adquirido y podía transmitirse ;que no haya en la herencia activos suficientes para pagar los legados;que se invalide el testamento en que el legado esta contenido; por la revocación del legado por voluntad expresa a tacita del que lo otorgo; por la transformación de un legado anterior en otro en el que se cambia alguno de los elementos anteriores. De la libertad que deban las doce tablas para otorgar legados podían resultar la absorción de la herencia por estos y que el heredero llegara a ser nominal, por lo que se negaría a aceptarla y en consecuencia el testamento seria inválido e igual los legados. LOS FIDEICOMISOS DEL DERECHO ROMANO Figura que permite al testador otorgar la herencia o parte de ella a una persona que no posee la factiotestamenti. De esta manera se deja el bien a un heredero llamado fiduciario para que lo entregue al beneficiario que se llama fideicomisario. Encargo que daba una persona a otra para ser cumplido después de su muerte. Acto por el cual una persona (disponente) encarga a otra (fiduciario) la trasmisión de toda su herencia, de una cuota parte de ella o de un bien determinado de la misma a una tercera persona (fideicomisario). Fideicomiso herencia:  Fideicomiso de herencia o universal : transmitir toda la herencia o parte de ella a un tercero, quedando ligado el título de heredero al instituido como tal.  Fideicomiso de familia: el testador encarga a su heredero fiduciario que conserve la herencia durante su vida, y a su muerte, la transmitía a personas pertenecientes a su familia.  Fideicomiso de residuo : el testador encarga a su heredero fiduciario que al tiempo de su fallecimiento restituya a un tercero lo que quedase de la herencia.
  • 6. REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER SUPERIOR UNIVERSITARIO PARA LA EDUCACION UNIVERSIDAD FERMIN TORO BARQUISIMETO CEDE UJANO ESTADO - LARA TEMAS 15 Y 16 DERECHO ROMANO (2) ALUMNO: JESUS A. PEREZ P. C.I 20669230
  • 7. INTRODUCCION La presente investigación tiene como finalidad dar a conocer el contenido referente a la donación y el legadoen la época romana, en el cual se estará dandi un resumen de cada uno de los elementos que lo integran como lo son: concepto de donación, sus características,así como su clasificación; del mismo modo dentro de la temática del legado se estará presentando puntos referentes a definición del legado, tipos, sujetos y objetos entre otros aspectos considerados relevantes para su estudio. La importancia de este estudio se basa en que cada estudiante, de esta carrera para llegar a ser profesionales con excelente desempeño debe tener conocimientos de estos temas; y de esta manera platearse una solución factible en un caso determinado.
  • 8. Bibliografía . , GARCIAS GARRIDO MANUEL. Derecho privado romano, editorial dykynson, Madrid;1998 www.wikipedia.com “derecho romano” savino ventura silva “derecho romano” Eugene petit
  • 9. Conclusión Del trabajo de investigación realizado se concluye lo siguiente: La donación es un acto lucrativo de atribución patrimonial de una persona a otra, cuya características más importantes es ser gratuito ya que , no se recibe por donación contraprestación alguna; de la misma manera se obtiene conocimiento de las clases de donación entre los que se nombran donación mortis causa, donación entre vivos, donación entre conyugues. Del mismo modo dentro del tema relacionado al legado se puede conocer que estos son sucesiones a título particular, es decir traspaso se derechos regulares pero siempre con cargas al heredero; aunque existiendo de esta una defunción más clásica como; especie de donación dejada por difunto a un heredero. En relación a lo anterior también se pudo conocer las clases de legados entre las que se nombran legado per vindicationem, per damnationem, per praeceptione, y sinendi modo. Del sujeto del legado se estudiaran tres llamados testador o el que lega, el heredero o gravado y el legatario o beneficiario. La importancia del estudio de este contenido amplio se encuentra enmarcada dentro del programa académico del derecho romano, el cual lleva a formar el perfil académico del estudiante.